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专利权和商标权是表外资产该如何判断

李* 江西-九江 专利咨询 2024.05.16 10:57:01 381人阅读

专利权商标权是表外资产该如何判断

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解析:
本文将详细阐述专利权与商标权之间的显著差异,具体包括以下几点:
第一,权利来源与生成方式迥异。
商标权乃由商标主管部门依据相关法规,赋予商标所有者对于其已注册商标接受国家法律严格保护的唯一且专属权力;
然而,专利权则是由国家专利主管机构依法授予专利申请人和其合法继承人在特定时间段内充分使用并利用其创新发明的排他性权益。
第二,权利存续时间各不相同。
注册商标的法定有效期长达十年之久,而发明专利权的法定保护期则为二十年。
第三,权利所涉及的客体存在本质上的区别。
商标权的核心在于依法保护的注册商标,而专利权的核心则是依法应当授予专利权的创新发明。
关于商标权的特性,主要包括以下四个方面:
首先,独占性,也被称为专有性或者垄断性,这意味着商标注册人对其注册商标拥有独家使用权;
其次,时效性,即商标专用权的有效期限具有一定的时限性;
再次,地域性,即商标专用权仅在特定的地理范围内受到法律保护;
最后,财产性,即商标权作为一种无形资产,可以通过转让、许可等方式进行商业化运作。
法律依据:
《中华人民共和国商标法》第三条
经商标局核准注册的商标为注册商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标;
商标注册人享有商标专用权,受法律保护。
本法所称集体商标,是指以团体、协会或者其他组织名义注册,供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。
本法所称证明商标,是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。
集体商标、证明商标注册和管理的特殊事项,由国务院工商行政管理部门规定。

2024-05-16 10:58:01 回复

外观设计专利权是我们国家专利权之中的一种,属于知识产权保护的对象,而具体的就是对于保护外观设计上的发明创造授予的一种权益。这种专利权相对于发明专利还有实用新型专利不同,这种知识产权并不是用于技术上的方案。在我们国家的法律中对于外观设计专利的定义,就是指的对于产品的形状、图案或是结合了形状、图案以及色彩所作出的一种富有美感并且要求其能适用于工业应用的新设计上面。
符合申请外观设计专利需要的条件:
需要有形状、图案还有色彩或者是结合这些元素进行设计;还有必须是针对的产品的外表所作出的设计;必须要富有美感;必须是适用于工业上面的应用,满足这四种情况的发明创造才能符合申请外观设计专利的条件。
对于专利权人,在我国的相关法律中对于其的定义就是,享有专利权的主体,而能够成为专利权享有的主体的,包括专利权的所有人还有专利权的持有人。关于专利权的所有人可以是公民、集体所有制单位、外贸企业、还有中外合资的企业,而专利权的持有人则需要是全民所有制的单位。对于专利权人还包括了原始取得专利权利的原始主体和通过转让继受获得专利权的继受主体。那么在专利权人依法的享有专利权所带来的利益的时候,同时也要承担起法律上所规定的义务。
在我们国家的法律上对于专利权人所享有的具体权益有:
第一个是对于专利的独占权
也就对于专利权人所拥有的专利,只有专利权人才有权使用专利中的知识产权进行发明创造、制造、使用、销售相关的产品,而对于其他任何的自然人或是法人、其他组织都不能在不经过专利权人的许可,不支付报酬的情况下,使用专利进行制造、销售相关的产品;
第二个权益就是许可权
也就是专利权人拥有,有条件的允许他人使用其所拥有的专利技术。具体来讲就是其他的自然人、法人或者其他组织在与专利权人达成协议,并签订了相关的合同的情况下,允许在一定的条件下使用其拥有的专利进行制造、销售的行为,取得该专利一定的使用权;
第三个属于专利权人的权益就是转让权。
这是依照我国相关法律来行使的一项权利,也就是对所拥有知识产权进行专利的申请还有对与所拥有的专利权进行转让的权利。专利权人所拥有的专利申请权、专利转让权是可以依法进行转让卖出的,也可以进行抵押、赠送,还有作价入股的行为。对于特殊的继承转让行为是发生在,原专利权人死亡之后,其专利权将会按照继承法中的相关规定转移给具有权继承其专利权资格的主体继承,在进行了继受程序之后,将会成为新的专利权人。

专利权的“垄断性”表现在保护模式和专利权的效力范围上。 专利权人借助国家权力实现个人对技术方法在特定时间和地域的掌管和控制:它是行政机关审查批准的独占实施许可权和独占销售许可权。因此专利权一开始就被理解为“特权”或“垄断权” 。专利权在保护模式方面与物权不同在于有行政机关介入。从表面上看,专利权人借助行政机关的审查批准的效力范围,超出物的所有权确立的严格个人自治的范围,向公权力效力范围扩张,专利权人某种意义上行使了类似行政机关具有的“行政许可权”的权利形式。 专利法特殊保护模式就是对技术方法公开“对价”的衡平机制。这种对价必须授权行政机关监督执行,因此才出现了行政机关介入审查的规范形式。按照传统财产法构建技术,技术方法是不能被确认为“财产权”的。技术方法是内存在人脑中的。个人对其掌管、占有的自然状态就是保密状态下使用:一旦表达,就变成“技术信息” 。信息的本质属性决定了一旦公开,就失去了个人对其掌管的能力。因此技术信息不符合财产法保护的前提条件:公示而对抗第三人的自然排他性。因此知识活动在漫长的世纪不能给予私权。但技术方法因为能够内化、物化为产品而不被破解,因此作为自然权利受到保护。权利人对其掌管、获利的唯一有效方式就是自己采取保密措施使其在保密状态下使用。这就是商业秘密的保护模式。商业秘密的权利客体本质与专利客观本质应该没有什么不同,只是新颖性、创造性、价值性等客观属性和审查标准不同。商业秘密法许可权利人采取保密措施,比如签署保密协议等,加强其自己控制和保密的“私权力” 。商业秘密保护模式客观上刺激保密,只有保密才能使权利人获利和保持竞争优势。但对技术方法保密阻碍了整个社会的技术进步和技能提高。一个智力劳动者,如果愿意公开自己的创造性技术信息,国家将补偿给权利人一定时间、一定空间的独占使用权使其继续保持因该技术而拥有的生产优势地位。


1.客体不同:专利保护技术内容,包括发明、使用新型&外观设计。商标保护商标本身,比如图形、文字、它们的组合或者立体商标。
2.期限不同:专利保护期有限,发明20年,新型和外观设计10年,到期不能续展。商标保护10年,但是到期可以续展,因此只要每10年续展一次就可以无限期拥有商标独占使用权。
3.申请程序不同:专利要向国家知识产权局专利局申请,经过初步审查(新型和外观)和实质审查(发明),最终授予专利权。商标向国家工商总局商标局申请,经过初步审查,公告无异议后核准注册。
4.保护内容不同:专利保护不得制造、使用、许诺销售、销售&进口同该专利相同或近似的产品。商标保护不得在同类商品上注册相同的商标,如果受保护的是驰名商标,他人即使是不同类商品也不能标注驰名商标。

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